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刑法的淵源和限制

時(shí)間:2024-08-19 16:49:07 法律畢業(yè)論文 我要投稿
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刑法的淵源和限制

  概述

  自從該隱殺死亞伯以來(lái)(即使不是從亞當和夏娃吃蘋(píng)果以來(lái)),就必須來(lái)處理那些實(shí)施可能是“過(guò)錯”行為的人。行為是過(guò)錯行為的后果可能僅僅是固有的。但是,有些過(guò)錯行為似乎比其他過(guò)錯行為更惡劣。因此,違約或者指責他人可能是過(guò)錯行為,但是兇殺,強***,傷害等行為可能是“真正”的過(guò)錯行為。假如某具體行為被公以為是“真正”的過(guò)錯行為,那么就需要來(lái)懲辦這類(lèi)行為。有些行為會(huì )受到刑事處罰,另外那些被立法機關(guān)視為較輕的危害行為,由法律體系中的民法部分予以處理。本書(shū)只是闡述什么行為構成犯罪和如何用“刑法”處罰。

  美國刑法主要有三個(gè)淵源:(1)普通法,(2)制定法,以及(3)憲法。其中,從人們現在已經(jīng)接受除非行為先前為立法者所禁止否則懲罰行為人就是違憲的觀(guān)點(diǎn)以來(lái),最重要的淵源就是制定法。盡管如此,解釋刑法條文的依據還是具有800年的普通法原則,這就違反了由合憲性原則所形成的較的約束。刑法還受到進(jìn)一步的限制:自從多數刑法由法條組成以來(lái),法院已經(jīng)最大限度的建立了法條解釋?zhuān)行┰从趹椃,其他一些則不是。其中,最重要的已經(jīng)驗證,包括避免含糊原則和寬容規則。

  最后,本章要簡(jiǎn)略地探究要求控方超過(guò)公道懷疑地說(shuō)服陪審團被告有罪的程序限制。正象超過(guò)公道懷疑標準的重要性一樣,它的清楚度(articulation)是最高法院為什么以為該標準為憲法所要求的理由。

  刑法的淵源

  作為刑法淵源的普通法

  早期英國習慣宣稱(chēng)有七大重罪:嚴重傷害罪,兇殺罪,強***罪,盜竊罪,進(jìn)室盜竊罪,縱火罪,以及搶劫罪。其他所有的犯罪都是輕罪。這些分類(lèi)之所以被稱(chēng)為普通法是由于它們被一般地劃分。

  “普通法”一詞通常僅指法官法,尤其是在侵權行為法和合同法領(lǐng)域。但是,立法機關(guān)早就留意界定犯罪;因此,在刑法領(lǐng)域,“普通法”一詞具體體現了制定法,法官法以及有關(guān)制定法的司法解釋。法院在19世紀時(shí)還有“創(chuàng )制”罪行的權力,并且即使在今天有些地方仍然存在。

  最初,英國法把所有的傷害,兇殺除外,作為對私人的傷害,可以賠償解決。假如受害方接受賠償,那么被告也就不受刑事制裁。但在諾曼征服英國后,新的國王不愿意把這樣的決定把握在私人手中,并且旨在通過(guò)懲罰犯罪從而對此等行為確立他們自己的權力。固然侵權行為(可賠償的行為)和犯罪(可懲罰的行為)之間的分歧始于800多年前,并且經(jīng)過(guò)數世紀后終極完成,但即使在今天很多構成犯罪的行為也經(jīng)常是侵權行為。因此,仍然有助于侵權行為的普通法規則與犯罪的普通法規則作比較,前者的主要是對受害人的賠償,后者的唯一題目是懲罰被告。當你通讀本書(shū)后你應該把這些比較牢記于心。

  立法淵源

  當侵權行為程序與犯罪程序(以及補救)分開(kāi)時(shí),立法機關(guān)的地位就得到了提升。英國的議會(huì )將普通法犯罪法典化-開(kāi)始時(shí)慢慢地,后來(lái)就迅速地-將重罪擴展為超過(guò)原先的七個(gè)。在美國,立法機關(guān)仍在通過(guò)制定法來(lái)主導界定犯罪,理由是保護公民太重要致使不能由普通法的法官逐漸。

  上,***國家的立法機關(guān)至少應該是占主導的,即使不是唯一的,刑法淵源。刑法在一定程度上體現著(zhù)社會(huì )的道德感,立法機關(guān),作為選舉產(chǎn)生的最***的機構,應該是有上風(fēng)的。法官,通常是被委任的,應該服從于立法機關(guān);即使在法官由選舉產(chǎn)生的情況下,他們也經(jīng)常不為公眾所評論。

  但是,制定法可能是含糊的。它通常不是在一定時(shí)期寫(xiě)明的某項規定,而是說(shuō)明相對較短時(shí)間內已經(jīng)考慮的一些題目。?戳⒎C關(guān)只是考慮訴訟中的具體題目是不現實(shí)的。而且無(wú)論多么審慎地撰寫(xiě),英國的制定法仍然已模糊性和晦澀著(zhù)稱(chēng)。因此,制定法的司法解釋便不可或缺。

  普通法(由法院發(fā)展)和制定法(由國會(huì )發(fā)展)之間的關(guān)系是互動(dòng)的。美國法官不能再“創(chuàng )制”罪行,由于他們的英國先輩早已創(chuàng )制(見(jiàn)第10章的(盜竊罪)和第13章的(共謀罪))。除非行為被制定法禁止否則就沒(méi)有犯罪也已是人們公認的原則。還有,法院可以擴張或限制解釋制定法,因而可有效地擴大或縮小成文刑法的范圍。

  作為刑法淵源的《模范刑法典》

  在我們的聯(lián)邦體制中,各州有權在憲法范圍內自由地發(fā)展自己的普通法和制定法。因此,州和聯(lián)邦立法機關(guān)頒布不同的制定法,法院也各自解釋英國的普通法原則。結果,美國刑法,固然有共同基礎,但也十分不同。1960年以前,就很難說(shuō)“合眾國刑法”。

  1962年美國法學(xué)會(huì )(ALI),這個(gè)由杰出的律師,法官和學(xué)者組成的民間組織,編制了《模范刑法典》,意在作為立法以供各州采納或不予適用。自從1962年《模范刑法典》公布以來(lái),已有超過(guò)35個(gè)州全部或部分采納《模范刑法典》。由于已為普遍接受,因此考查當前刑法時(shí)就不能忽視《模范刑法典》。本書(shū)對模范刑法典的原則與先前的法律原則作了比較。那些早先的原則,無(wú)論是制定法的還是普通法的,在此通稱(chēng)為“普通法”。但是,應該留意-我們是用ALI編制的《模范刑法典》作比較。沒(méi)有一個(gè)州精確地采納ALI建議的《模范刑法典》,很多司法區(最主要的是,聯(lián)邦刑法典和加利福尼亞刑法典)仍然完全沒(méi)有采納《模范刑法典》。因此,固然《模范刑法典》是“美國刑法”可能是一般事實(shí),但一些特殊的規定可能不是特定司法區的“刑法”。還有,即使在那些沒(méi)有頒布《模范刑法典》的州,法院有時(shí)也會(huì )參照《模范刑法典》以此作為指導,由于它被以為體現了審慎而中立地解釋刑法的原則。

  憲法淵源和限制

  你在憲法課中看到的很多判決是刑事案例。在此意義上講,很多《人權法案》中的憲法保障直接制約了立法政策。因此,依據第一修正案,國會(huì )和州立法機關(guān)不能通過(guò)任何限制的言論自由,宗教信仰自由,或出版自由的法律(包括刑法)。除這些公認的憲法權利外,最近30年的判決已經(jīng)承認了“隱私權”,并且立法機關(guān)不能侵犯。最高法院依據該理論對著(zhù)名的Roe

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