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當前民事裁判文書(shū)存在的題目及對策
[提要]:隨著(zhù)人民法院審判方式改革的逐步深進(jìn),傳統的糾問(wèn)式民事審判方式已被辯論式審判方式所取代,這一深刻的變革決定了作為民事訴訟活動(dòng)結論和依據的裁判文書(shū)也必然隨之變革。裁判文書(shū)的改革與整個(gè)審判方式改革一樣,勢在必行。在審判實(shí)踐中,我們發(fā)現民事裁判文書(shū)質(zhì)量不高是個(gè)普遍,已成為當事人上訴、申訴甚至纏訴的重要原因。要進(jìn)步裁判文書(shū)質(zhì)量,關(guān)鍵是對傳統裁判文書(shū)進(jìn)行改革,將民事裁判文書(shū)改革同時(shí)納進(jìn)審判方式改革的軌道,真正實(shí)現審判方式的完整改革。筆者結合審判實(shí)踐就當前民事裁判文書(shū)中存在的題目及其對策作一粗淺。一、當前民事裁判文書(shū)中存在的題目
。ㄒ唬┦撞?jì)热葸^(guò)于簡(jiǎn)單
當前民事裁判文書(shū)首部反映案件審理過(guò)程的表述過(guò)于簡(jiǎn)單,主要表現在:一是對起訴時(shí)間、立案時(shí)間、投遞時(shí)間、開(kāi)庭時(shí)間等大都未作表述,沒(méi)有體現出法院審理案件的完整過(guò)程,使當事人不能清楚地了解審判全過(guò)程;二是超審限嚴重卻不作任何解釋。有的二審民事判決書(shū)中,從一審到二審,歷經(jīng)二年多,而裁判文書(shū)中沒(méi)有任何有關(guān)法定延長(cháng)時(shí)限的說(shuō)明;三是適用簡(jiǎn)易程序或特別程序卻不交待法定事由。
民事裁判文書(shū)首部過(guò)于簡(jiǎn)單地表述,不僅了審判工作的公然性和透明性,也使其正當性和公正性受到影響。公然審判的目的是保證司法公正,避免暗箱操縱,首部過(guò)于簡(jiǎn)單地表述,不能充分體現公然審判制度的落實(shí)。
。ǘ┦聦(shí)部分不完整
以一審民事判決書(shū)為例,事實(shí)部分包括:一、原告起訴、被告辯稱(chēng)、第三人述稱(chēng);二、法院認定的事實(shí)和證據。但由于最高人民法院對該判決書(shū)樣式的說(shuō)明要求是“文字要簡(jiǎn)練,內容要概括”,因此充其量只能概括雙方的訴訟請求和訟爭焦點(diǎn),對雙方的言辭論辯要點(diǎn)、各自主張、舉證質(zhì)證等實(shí)質(zhì)性題目無(wú)法反映。接下往的“經(jīng)審理查明”部分應該表現案件事實(shí)的認定和認證的全過(guò)程,這在審判實(shí)踐中也未做到,即使做到了也不符合民事訴訟法的有關(guān)規定,與民事審判方式改革的目標相往甚遠。這一不定性的要求造成了在民事裁判文書(shū)事實(shí)部分中以下題目的產(chǎn)生:
第一,不能完整正確表述當事人訴辯意見(jiàn)。有的對當事人訴辯文書(shū)全文照搬,不能用簡(jiǎn)潔文字加以回納;有的對訴辯雙方的主張過(guò)于概括,爭議焦點(diǎn)不突出,實(shí)質(zhì)題目沒(méi)有如實(shí)反映;不能使人一目了然;還有的甚至隨意刪改,加進(jìn)審判員個(gè)人的意志和判定,不同程度地改變了當事人訴辯文書(shū)的原貌。這些都是不尊重當事人訴訟權利的表現。
第二,重訴稱(chēng),輕辯稱(chēng)。對訴稱(chēng)部分具體表述,而對辯稱(chēng)則一筆帶過(guò),使辯論意見(jiàn)成了點(diǎn)綴,有的因未作書(shū)面答辯而不寫(xiě)辯論意見(jiàn)。
第三,在二(再)審判決書(shū)中,一些法院將原審判決查明的事實(shí)全部照抄下來(lái),在敘述完后再加上二(再)審查明的新事實(shí),或在二(再)審判決書(shū)的本院以為之前寫(xiě)明查清的新事實(shí),這種寫(xiě)法既羅嗦又不規范。
第四,引用證據的寫(xiě)作模式過(guò)于簡(jiǎn)單。誰(shuí)主張誰(shuí)舉證是辨論式民事審判方式改革的重要內容,但至今在裁判文書(shū)中沒(méi)有體現,而一直沿襲糾問(wèn)式審判方式中裁判文書(shū)的制作格式。在當前民事裁判文書(shū)中,只有“原告(上訴人)訴稱(chēng)”、“被告(被上訴人)辯稱(chēng)”,沒(méi)有訴辯雙方的舉證、質(zhì)證,盡大部分是在查明事實(shí)之后,單列一段列舉證據的種類(lèi),用“以上事實(shí),有……證據在案佐證”或“上述事實(shí),有當事人陳述及有關(guān)書(shū)證為證”等模糊語(yǔ)句完成證據引用。至于這些證據是誰(shuí)提供的,能證實(shí)什么題目,一概不知,無(wú)異于法官在同時(shí)扮演著(zhù)訴辨者和裁判者的雙重角色,而忽視和弱化了當事人的舉證責任。甚至有的在“經(jīng)審理查明”的事實(shí)陳述完之后,直接進(jìn)進(jìn)“本院以為”,既看不到訴辨雙方有關(guān)舉證質(zhì)證的內容,又看不到法官對證據的分析認證內容,這一題目在很多法院的裁判文書(shū)中普遍存在。
。ㄈ├碛刹糠终撟C不充分
理由是民事裁判文書(shū)的靈魂,“經(jīng)審理以為”部分是整個(gè)裁判文書(shū)的精華,案件當事人爭議什么題目,法院要解決什么題目,將如何作出裁判,全部體現在本院以為這一部分。依據、事實(shí)根據是否充分,對當事人的有理理由或敗訴理由支持或駁斥得是否充分,論證是否正確,決定著(zhù)這份裁判文書(shū)的成功與否。長(cháng)期以來(lái),我國的民事裁判丈書(shū)只注重事實(shí)的調查與認定,不重視說(shuō)理,由于闡述分析意見(jiàn)層次不突出,敘述內容一貫到底,使裁判文書(shū)中依***證、論理顯得空洞無(wú)力,甚至不說(shuō)理,使論證和論理成為同一模式的套話(huà),主要表現在以下幾方面:
第一,說(shuō)理簡(jiǎn)單模式化。很多裁判文書(shū)在說(shuō)理時(shí)不是針對當事人的訴訟請求進(jìn)行分析和論證,沒(méi)有結合個(gè)案事實(shí)反映訴爭焦點(diǎn),而是以案件類(lèi)型為依據,案由相同的說(shuō)理也相同,使論理公式化、概念化,缺乏針對性。
第二,說(shuō)理不全面。一是有的裁判文書(shū)中沒(méi)有說(shuō)理,裁判認定的依據都在合議筆錄或結案報告中,不看卷宗根本不知道判的對不對,甚至有的副卷全是照抄判決書(shū)內容,當事人上訴后,二審法院即使看了卷宗仍然不清楚原審裁判理由。二是只說(shuō)前半部分。如有的民事判決書(shū)在認定合同無(wú)效時(shí),均闡明了合同無(wú)效的理由,還對責任的主次作了區分。但對“主要責任”、“均有責任”的理由卻一字不提,使判決結果中判令當事人承擔責任顯得頗有強制性。
第三,論證不透徹。很多判決書(shū)沒(méi)有從法理上深進(jìn)剖析作出判決的法定理由,如某民事判決書(shū)中寫(xiě)到:“本院以為:西南召公司雖與范振杰訂有租賃經(jīng)營(yíng)合同,但合同簽訂后,西南召磚廠(chǎng)名稱(chēng)及法定代表人名稱(chēng)均未改變,實(shí)屬仍為承包性質(zhì),西南召公司及西南召磚廠(chǎng)對范振杰承包期間所欠債務(wù)均不能以租賃為由拒盡清償債務(wù)。范振杰對其承包期間所欠債務(wù)自應進(jìn)行清償。原告所訴理由正當,要求被告償付損失,本院亦應支持”。對于本案焦點(diǎn)即雙方簽訂的合同性質(zhì)是承包還是租賃,法院只是直接認定,既無(wú)事實(shí)依據,也無(wú)法定理由,很難使人心服口服。
。ㄋ模┮梅蓷l文部分不規范
在審判實(shí)踐中,人民法院制作裁判文書(shū)時(shí),引用法律、法規及規范性文件不正確,哪些法律規范性文件可以引用及引用的,具體做法不盡相同。當事人拿到裁判文書(shū)尋找法律依據時(shí),查到的往往是說(shuō)明不了裁判結果的法律條文。民事裁判文書(shū)在一定程度上體現了國家強制力和法律威懾力,目前在審判實(shí)踐中的民事裁判文書(shū)引用法律依據不規范,已影響到裁判文書(shū)的法律效力和法院工作的嚴厲性,具體表現在:
第一,法律條文引用不全面。有的只引用有關(guān)法律中籠統的原則性規定,或只引用某條規定,不引用具體的款和項;還有的甚至漏引整個(gè)條文。如某賠償案件的判決書(shū)只引用《民法通則》第一百一十九條,而沒(méi)有引用第九十八條和第一百零六條第二款規定,這就使得引用一百一十九條涉及公民生命健康權和具體賠償范圍的內容失往了法律基礎,而目前本市大部分賠償案件均是簡(jiǎn)單引用《民法通則》第一百一十九條規定就判決被告給付賠償款的;有的引用地方性法規或最高法院的司法解釋?zhuān)嚓P(guān)的基本法律卻不引用;還有相當一部分二(再)審作出改判的案件,只引程序法不引實(shí)體法,或是只引實(shí)體法不引程序法。
第二,沒(méi)引法律條文直接裁判。有的裁判文書(shū)在判決時(shí)應當引用法律有關(guān)規定的卻不引用,在“據此”兩字之后就開(kāi)始下判,如某民事判決書(shū)沒(méi)引法律規定就直接判決:“一、被告北京大地電梯廠(chǎng)發(fā)放原告蘇連福一九九七年玄月至十一月二十四日的生活費(按北京市最低生活費標準支付)。二、駁回原告蘇連福的其它訴訟請求”,這樣的判決很難使人信服。目前民事調解書(shū)均不引用法律條文,體現不出法院主持調解的正當性。
第三,引用法律條文有誤。有的因對事實(shí)認定有誤,以致引用法律條文有誤,有的則引用地方文件或某會(huì )議紀要和某領(lǐng)導講話(huà)精神,缺乏嚴厲性,這些題目在裁判文書(shū)中應避免出現。
由此可見(jiàn),要使引用的法律條文成為人民法院裁判的生命線(xiàn),就要求我們引用法律條文時(shí)做到嚴厲、完整、正確,切實(shí)糾正漏引、不引、錯引等錯誤作法。
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裁判結果是對案件實(shí)體題目或程序題目作出的處理決定,對案件實(shí)體題目的處理結論為判決結果。有的法院作出的民事裁判文書(shū)中的主文部分很不規范,主要存在以下幾方面題目:
第一,主文缺項,不完整。表現在既有確認之訴又有給付之訴的案件中,判決往往遺漏確認事項。如借貸糾紛案中,判決書(shū)在認定合同無(wú)效后,往往沒(méi)有在主文第一項寫(xiě)明“確認合同無(wú)效”。尤其是有的判決書(shū)已經(jīng)在事實(shí)及說(shuō)理部分明確應認定為無(wú)效,但在判決時(shí)仍未宣告該合同無(wú)效,造成主文部分缺項;有的原告要求多名被告共同承擔民事責任,最后只判決其中一人承擔責任,至于原告提出的其他幾項請求是否應該支持或者其他被告是否要共同承擔責任,既不說(shuō)理也不判明;還有的裁判文書(shū)不寫(xiě)履行期限或不寫(xiě)履行地點(diǎn),人為造成執行困難。
第二,主文不正確。有的案件應從程序上裁定不予受理或駁回原告起訴的案件,卻從實(shí)體上判決對原告的訴訟請求不予支持;有的應從實(shí)體上判決駁回訴訟請求,卻從程序上裁定不予受理或駁回起訴;還有的在同一份判決書(shū)中,既有實(shí)體處理,又有程序處理,某民事判決書(shū)在第一項實(shí)體判決之后,又在第二項判決“駁回原告對張亮的起訴”。
第三,主文超出當事人訟爭范圍。表現在:一是當事人爭議的事實(shí)有的已經(jīng)在訴訟中解決,判決時(shí)仍作為執行內容寫(xiě)進(jìn)主文。二是將訴訟用度負擔列為判決主文最后一項,根占有關(guān)規定,訴訟用度不屬于訴訟爭議事項,不應列進(jìn)判決主文,應另起一行寫(xiě)明。
二、對裁判文書(shū)進(jìn)行改革的思路及對策
上述民事裁判文書(shū)制作中存在的題目應引起我們審判職員的高度重視。在審判實(shí)踐中,我們感到1992年最高人民法院下發(fā)的《法院訴訟文書(shū)樣式》已不適應審判方式改革的需要,應加以修改、補充和完善。針對當前民事裁判文書(shū)存在的題目,筆者就改革民事裁判文書(shū)提出如下建議:
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第一,應充分熟悉民事裁判文書(shū)制作的公然性。在首部通過(guò)公布審判程序,讓程序有較強的透明度,不僅使當事人通過(guò)了解程序是否公正,從而增加對裁判結果正確與否的信任度,而且還強化了法官依法高效審判的意識,真正摒棄“重實(shí)體,輕程序”的傳統觀(guān)念,有效發(fā)揮程序法對實(shí)體法的保障作用。
第二,應不斷完善其。在民事裁判文書(shū)首部敘述案件由來(lái)及審判經(jīng)過(guò)的程式化行文中,應加進(jìn)以下內容:一是案件立案日期,以便審理期限;同時(shí)要加進(jìn)起訴時(shí)間、投遞時(shí)間、開(kāi)庭時(shí)間,增加審理過(guò)程的透明度。二是適用或變更程序說(shuō)明。如案件受理時(shí)確定為簡(jiǎn)易程序,又因案情疑難復雜而變更為普通程序的,應予以說(shuō)明,對于不公然開(kāi)庭審理的案件,還應說(shuō)明法定理由,三是延長(cháng)審理期限說(shuō)明。如按普通程序不能在6個(gè)月內審結需延長(cháng)審理期限的,必須說(shuō)明原因,四是寫(xiě)明公告過(guò)程,向當事人公告投遞訴訟文書(shū)的,要寫(xiě)明公告日期及公告方式,在受投遞人原住所地張帖公告的要寫(xiě)明地點(diǎn),在報紙上刊登公告的要寫(xiě)明報紙名稱(chēng)、期號。五是對到庭協(xié)助法庭工作的職員,如證人、翻譯職員、鑒定職員、勘驗職員等,也應在首部予以交待。
。ǘ┩晟剖聦(shí)陳述
民事裁判文書(shū)的事實(shí)部分要突出當事人的訴訟主體地位。辯論式民事審判方式重視和保障雙方當事人及其訴訟代理人的訴訟權利,使法官的職權由辦案中的包攬一切,變成開(kāi)庭審理中的積極指導;由訴訟中替換當事人及其訴訟代理人行使訴權,變?yōu)榫又胁门。辯論式審判方式的這些特點(diǎn),要求民事裁判文書(shū)的事實(shí)部分也要充分體現主體性。
第一,應同等對待訴稱(chēng)和辯稱(chēng)。一是寫(xiě)明訴辯雙方各自主張的事實(shí)、請求的權利、證實(shí)的證據、適用的建議、對權利處分的意見(jiàn),不能漏寫(xiě)、少寫(xiě),尤其是不能僅因被告未作書(shū)面答辯而一筆帶過(guò)。通過(guò)不斷完善充實(shí)當事人訴(辯)稱(chēng)的表述,使當事人陳述的同等原則得到充分體現。二是處理好當事人陳述的完整性和制作時(shí)略寫(xiě)的關(guān)系。裁判文書(shū)不能全部照抄起訴狀、答辯狀,對當事人的訴(辯)稱(chēng)必須予以概括,以保證裁判文書(shū)簡(jiǎn)潔、明快,但這種概括必須以當事人陳述的完整性為條件。
第二,應突出當事人的理由陳述及適用法律建議。在辯論式審判方式中,當事人有權***、同等、完整地展開(kāi)辯論,闡明自己的觀(guān)點(diǎn),講透自己的理由,因此理由及適用法律建議也是當事人訴(辯)稱(chēng)的重要內容,在裁判文書(shū)中不能完全不寫(xiě)或漏寫(xiě),否則與下文說(shuō)理部分不能呼應。
第三,應增加當事人舉證、質(zhì)證和法庭認證內容,切實(shí)改變以往證據引用中采用“以上事實(shí),有…等為證”的模糊表述,應做到:一是在結構上增加當事人舉證的內容,對當事人所舉證據在訴辯稱(chēng)陳述時(shí)予以表述。分別寫(xiě)明“原告起(上訴人上)訴”和“原告(上訴人)舉證”被告(被上訴人)答辯和被告(被上訴人)舉證,既體現了“誰(shuí)主張誰(shuí)舉證”的訴訟程序要求,也使雙方爭論的焦點(diǎn)一目了然。二是在訴辯稱(chēng)后寫(xiě)明當事人質(zhì)證的情況,在查明事實(shí)部分寫(xiě)明法庭出示人民法院調查收集的證據。以上證據列舉時(shí)要繁簡(jiǎn)得當,對爭議事實(shí)涉及的證據,要逐一說(shuō)明,對非爭議事實(shí)涉及的證據,只列舉主要證據。這樣詳略得當,可以簡(jiǎn)潔文字,突出重點(diǎn)。三是在查明事實(shí)部分寫(xiě)明法院認證過(guò)程。證據是法院確認案件事實(shí)的客觀(guān)依據,裁判文書(shū)上法院對認定的事實(shí)和運用的證據應進(jìn)行充分的和認證,要牢牢圍繞爭訟焦點(diǎn),正確反映法院認證的過(guò)程,不僅要列舉證據的名稱(chēng),還要對各種證據的來(lái)源和所要證實(shí)的內容詳寫(xiě)清楚,明確只有經(jīng)過(guò)法庭質(zhì)證的證據,才能作為定案的根據,真正使裁判文書(shū)成為公正司法的載體。四是對于證人證言,既可以法院的口氣陳述,也可以當事人本人的口氣陳述,但不能改變原意。最后應避免在認證之后加上法院的評論,這樣既陳述事實(shí)又闡明法院的觀(guān)點(diǎn),將事實(shí)與論理糾纏在一起,事實(shí)部分說(shuō)一遍,說(shuō)理部分又要講一次,使得裁判文書(shū)前后重復。
第四,應在敘述事實(shí)中做到:一是敘述事實(shí)客觀(guān)全面,即事實(shí)各基本要素完備,如案件發(fā)生的時(shí)間、地點(diǎn)、涉及人物、情節、原因后果等,同時(shí)要結合充分的證據予以說(shuō)明,把案件發(fā)生過(guò)程、因果關(guān)系和造成的及當事人的法律責任敘述清楚,尤其是反映案件性質(zhì)、涉及當事人法律責任的必須記敘清楚;二是詳咯得當,重點(diǎn)寫(xiě)清關(guān)鍵情節,明確因果關(guān)系及爭議焦點(diǎn);三是寫(xiě)明鑒定及勘驗過(guò)程。法院在審理期間委托有關(guān)部分鑒定的,要把全過(guò)程陳述清楚,寫(xiě)明委托鑒定時(shí)間、有關(guān)部分作出鑒定結論時(shí)間及雙方當事人對鑒定結論的意見(jiàn)和法院意見(jiàn)。法院進(jìn)行勘驗的,要寫(xiě)明勘驗時(shí)間、職員及結論;四是如二審維持一審裁判的,不能照搬原審裁判文書(shū)內容,應根據二審寫(xiě)法加以修改。原審查明和認定的事實(shí)有錯誤的,只敘述其查明的經(jīng)二審認定為正確的事實(shí),對無(wú)爭議的部分可簡(jiǎn)寫(xiě),對有爭議的部分及原審裁判文書(shū)認定的偽證或模棱兩可、比較含糊的事實(shí)必須充分展開(kāi),具體闡述,只有這樣才能體現出裁判文書(shū)的順序性和條理性。
第五,要正確熟悉公然的內容。對于不應公然的事實(shí)情節不予記敘。一是根據保密法等法律法規,對涉及國家秘密和貿易秘密的,在敘述事實(shí)和列舉證據時(shí)應留意保密;二是對涉及個(gè)人隱私的不應記敘細節,只把點(diǎn)明即可;三是對于公然后可能產(chǎn)生不良后果的不應敘述,以利于社會(huì )的穩定。
。ㄈ┰鰪娬f(shuō)理性
民事裁判文書(shū)是對訴訟當事人之間民事權益爭議的實(shí)體題目或程序題目作出的具有法律效力的法律文書(shū),它不僅要解決爭議,而且要闡明處理的理由,即要論證當事人爭議題目的正確與錯誤,分清是非責任等題目。民事裁判文書(shū)的本院以為是論證和說(shuō)理部分,是裁判文書(shū)的核心,也是體現裁判文書(shū)水平的部分。當前進(jìn)步民事裁判文書(shū)的重點(diǎn)是進(jìn)步說(shuō)理性,為確保法院裁判文書(shū)的公正性,要求民事裁判文書(shū)在本院以為部分說(shuō)理時(shí)做到以下幾點(diǎn):
第一,要以事實(shí)為依據,結合相關(guān)證據,以事以據論理。民事裁判文書(shū)的理由是在法院認定事實(shí)的基礎上,具體闡明對當事人訴訟請求和答辨意見(jiàn)的支持與否,因而在論述理由時(shí),首先必須堅持以事實(shí)為原則,就案件事實(shí)進(jìn)行分析論證,為裁判結果打下基礎。因此,闡述理由時(shí)必須首先做到以事實(shí)為基礎,有理有據。
第二,要具體案件具體分析,避免套話(huà)。就是要針對每起民事案件的特點(diǎn)和雙方當事人的爭議焦點(diǎn),具體闡明裁判文書(shū)所持的觀(guān)點(diǎn)和理由。每一起民事案件都有其特點(diǎn)和特有的表現形式,這就是案件的個(gè)性。裁判文書(shū)的理由必須針對這種特殊性,即針對當事人的爭議焦點(diǎn)和訴訟請求,進(jìn)行具體的分析論證,避免多案一理。為了增強說(shuō)服力,必須加強裁判文書(shū)的個(gè)性,必要時(shí)可以針對本案的具體特點(diǎn),擴大理由闡釋的力度;在撤訴的民事裁定中,還應寫(xiě)明當事人申請撤訴的具體理由和法院答應撤訴的理由,避免一方當事人濫用訴權,損害對方的利益。如不答應撤訴,也應在裁判文書(shū)中說(shuō)明理由。
第三,要針對實(shí)質(zhì)題目重點(diǎn)分析。民事裁判文書(shū)法律理由部分的核心是依法分清是非正誤題目,主要在違法、正當、侵權損害這一核心題目上,分清是非明確責任,依占有關(guān)法律闡明處理原則展開(kāi)論述,為最后的處理決定打下基礎。分清是非,就是要觀(guān)點(diǎn)鮮明地針對當事人的行為,并依占有關(guān)法律法規,分析論證其訴訟請求是否公道、民事行為是否正當有效以及各當事人對糾紛所應承擔的責任。對于民事案件中離婚、贍養、撫養及精神賠償等涉及人文的裁判文書(shū),除法理分析外,還可從人情事理、社會(huì )主義道德倫理和有關(guān)學(xué)科的科學(xué)原理的角度充分展開(kāi)。
第四,要正面說(shuō)理與反面駁斥相結合。民事裁判文書(shū)理由部分不僅應從正面闡明法院裁判的理由,同時(shí)對當事人所持的謬誤主張也應據理駁反。當事人所持的理由哪些應予支持,哪些不予支持,應正確全面的予以反映,態(tài)度鮮明,正反說(shuō)理相結合,真正使當事人贏(yíng)得清清楚楚,輸得明明白白。
第五,要使說(shuō)理與事實(shí)及裁判結果相一致。闡述理由時(shí)必須留意到其在整個(gè)裁判文書(shū)中所起的承上啟下地位及與裁判結果的內在聯(lián)系。因此要做到理由與事實(shí)一致,理由與結果一致,論證周密、論理充分,從而保證裁判文書(shū)整體的系統性、邏輯性,使判項、說(shuō)理與訴訟請求相互呼應、渾然一體。
總之,民事裁判文書(shū)的理由部分可以先概括認定本案的事實(shí)和證據,然后在此基礎上全面依法展開(kāi)論理,闡明作出本裁判結果的原因。理由部分是現行民事裁判文書(shū)中的一個(gè)薄弱環(huán)節,是造成社會(huì )反映強烈的重要原因,因此要加強充分據事依***理的力度。我國已故著(zhù)名法學(xué)家謝覺(jué)哉曾說(shuō)過(guò):“務(wù)要判詞出來(lái)人人拍手!”“判詞要剖析允微,通情達理,使敗者不能不服!币_到這樣的判決,必須通過(guò)理由部分的改革和審判職員的共同努力,真正使勝訴者贏(yíng)得堂堂正正,敗訴者輸得明明白白。
。ㄋ模┱_引用法律、法規及規范性文件
人民法院制作民事裁判文書(shū)引用法律及規范性文件時(shí),應留意以下題目:
第一,明確引用范圍。人民法院在制作民事裁判文書(shū)時(shí)引用的法律、法規及規范性文件有以下幾種:一是全國人民代表大會(huì )及其常務(wù)委員會(huì )制定的法律。二是國務(wù)院制定的行政法規。三是各省、直轄市人民代表大會(huì )及其常務(wù)委員會(huì )制定的與憲法、法律、行政法規不相抵觸的規范性文件。四是民族自治地方的人民代表大會(huì )依照當地、和文化特點(diǎn)的自治條例和單行條例。五是最高法院就人民法院在審判工作中具體法律的題目作出的司法解釋。
第二,引用方法正確。從法律條文內容上講,必須全面具體,即條、款、項齊備,正確無(wú)誤,不能張冠李戴:從裁判結果上講,對于實(shí)體處理的案件,要列明裁判文書(shū)理由闡述中所涉及的全部法律條文,實(shí)體未處理的案件,必須引用有關(guān)程序法。二(再)審法院裁判文書(shū)維持原判的,應引用程序法;改判的,應先引用程序法再引用實(shí)體法;從級別上講,應先引用國家級法律規范性文件,后引用地方性法律規范性文件:從效力上講,應先引用基本法后引用部分法。在引用法律規范性文件時(shí),必須先引用基本法條款,不能只引用地方法規、行政法規或司法解釋。
第三,下列規定不宜引用:一是最高法院與最高***或其它部委聯(lián)合就某一題目發(fā)出的通知或意見(jiàn)在審判實(shí)踐中可以參照執行,但不宜引用,這是由于最高法院《關(guān)于司法解釋工作的若干規定》中規定可引用的司法解釋只指最高法院就人民法院在審判工作具體應用法律題目作出的司法解釋?zhuān)趯徟袑?shí)踐中不能人為地擴大引用范圍。同時(shí)《全國人民代表大會(huì )常務(wù)委員會(huì )關(guān)于加強法律解釋工作的決議》中將審判工作中具體應用法律法令題目的司法解釋權授予最高法院,因此人民法院作制民事裁判文書(shū)引用法律依據只能根據最高法院的有關(guān)司法解釋?zhuān)欢菄鴦?wù)院各部委發(fā)布的命令、指示和規章,地方各級人大、人民政府(包括省級政府)發(fā)布的決定、命令和規章,是就某一特定部分、特定行業(yè)、特定區域的特定題目作出的,由于其帶有部分性特點(diǎn),不具有全局性或普遍性,因此在審判工作中可以參照執行,但不宜引用;三是會(huì )議紀要或某領(lǐng)導講話(huà)不應引用。
第四,民事調解書(shū)應當引用調解的法律依據,以體現法院調解的正當性。法院調解是法院行使審判權的一種方式,它不同于人民調解委員會(huì )的調解、仲裁機關(guān)的仲裁調解以及行政機關(guān)的行政調解。人民法院的調解書(shū)具有同判決書(shū)同等的法律效力,調解作為一種工作方法或結案方式,必須以法律為依據。調解書(shū)中寫(xiě)明調解的法律依據,否則體現不出法院調解的正當性。
。ㄎ澹┡袥Q主文規范化
裁判是否公平、公正,不僅要看本院以為部分寫(xiě)的是否出色,更重要的是要看裁判主文與本院以為部分的認定是否相一致。對主文制作的原則要求是明確、具體、完整。但在司法實(shí)踐中,一些判決文書(shū)的主文與這一要求相距甚遠,除了審判職員的業(yè)務(wù)水平和表述能力方面的原因外,還由于主文的制作缺乏比較明細的技術(shù)規定,建議根據不同案由對主文制作逐步加以規范化、模式化,如對主文各事項之間的邏輯分類(lèi)、先后秩次,每條主文的內容容量以及主文的句式、句型結構提出一些技術(shù)規范,加以模式化,便于操縱及成判后的閱讀、理解和執行。
。┰谥谱髅袷虏门形臅(shū)時(shí),還應留意以下幾個(gè)題目
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